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BGH · VIII ZR 104/65

Gericht: BGH · Aktenzeichen: VIII ZR 104/65

Der VIIIo Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10» Januar 1968 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr, Haidinger sowie der Bundesrichter Dr. Gelhaar, Artl, Dr<> Messner und Mormann für Recht erkannt: Jedoch bleibt dem Betragsverfahren auch die Entscheidung darüber Vorbehalten, ob der Klägerin deshalb ein mitwirkendes Verschulden anzurechnen ist, weil sie es unterlassen hat, den durch den Wassereinbruch am 25e August I960 entstandenen Schaden zu mind er2i. Diesem wird auch die Entscheidung Uber die Kosten der Revision übertragen, jedoch bleibt es ihm überlassen, diese Entscheidung, soweit sie davon abhängt, ob und in welchem Umfange die Ansprüche der Höhe nach begründet sind, dem Landgericht weiter zu übertragen. 1. Das Berufungsgericht geht davon aus, daß ein wirksamer Mietvertrag mit der GmbH zustande gekommen sei, denn der Ehemann der Klägerin habe den Mietvertrag als bevollmächtigter Vertreter der GmbH abgeschlossen. In einer Hilfsbegründung führt es aus: Sollte der Ehemann der Klägerin keine Vollmacht der GmbH zu dem Abschluß des Mietvertrages gehabt haben, so würde er der Beklagten nach § 179 BGB auf Erfüllung oder Schadensersatz haften. Im Ergebnis, wenn auch nicht in der Begründung, ist dem Berufungsgericht darin zu folgen, daß die Klägerin berechtigt ist, von der Beklagten Ersatz des Schadens zu verlangen, der ihr durch den Wassereinbruch vom 25. August I960 in die Bäume im Untergeschoß des Hauses der Beklagten entstanden ist, ohne daß es darauf ankommt, ob der Ehemann der Klägerin von der GmbH zu dem Abschluß des Mietvertrages bevollmächtigt war. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dem damaligen Ehemann der Beklagten, der für diese die Mietverhandlungen führte, sei von vornherein bekannt gewesen, daß die Mieträume von der Klägerin genutzt werden sollten; er habe sich angesichts der Mietvorauszahlung nicht darum gekümmert, ob die GmbH existierte und ob die Klägerin Gesellschafterin der GmbH war* Von dieser tatsächlichen Würdigung. Der Klägerin stehen also, falls der Vertrag mit der GmbH wirksam abgeschlossen wurde, unmittelbare Ansprüche aus dem Mietvertrag, in dessen Schutzwirkung sie einbezogen worden war, gegen die Beklagte zu, und es bedarf nicht der vom Berufungsgericht gewählten rechtlichen Konstruktion, der Klägerin abgetretene Ansprüche aus Schadensliquidation im Drittinteresse zuzubilligen. Sie karm also die Beklagte wegen des durch den Wassereinbruch vom 25« August I960 entstandenen Schadens unter denselben Voraussetzungen und in demselben Umfang in Anspruch nehmen, wie der Mieter selbst hierzu berechtigt wäre, Unter Zugrundelegung der Feststellungen des Berufungsgerichts waren die vermieteten Räume im Untergeschoß mit einem Fehler behaftet, der ihre Tauglichkeit zu dem vertragsmäßigen Gebrauch, nämlich zur Verwendung als Produktionsstätte für die GmbH oder die Klägerin, aufhob oder jedenfalls minderte, weil das in einem Rückstaugebiet gelegene Haus nicht mit den notwendigen und dem Vermieter zu demutbaren Vorrichtungen versehen war, die ein Austreten des Wassers in den Untergeschoßräumen verhindert hätten. Bas Fehlen solcher Vorrichtungen - derartige Sicherungen, wie sie nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hätten angebracht werden müssen, waren unstreitig nicht vorhanden - ist sin Mangel im Sinne des § 538 BGB, der auch für den Schaden der Klägerin ursächlich geworden ist. Selbst wenn sich der Mangel nur bei außergewöhnlichen Wolkenbrüchen auswirkt, ist er für den eingetretenen Erfolg adäquat, denn das Unterlassen des Einbaus der von dem Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß für erforderlich gehaltenen Vorrichtungen ist erfahrungsgemäß geeignet, einen Schaden herbeizuführen, wie er hier eingetreten ist. Ebensowenig widerspricht es Treu und Glauben, daß sich der für den Mangel Verantwortliche den auf ihn zurückgehenden Schaden zurechnen lassen muß (BGHZ 3, 261, 267)o Da der Mangel der Mietsache, der fUr das Austreten des Wassers in die von der Klägerin genutzten Räume adäquat ursächlich war, bereits bei der Pertigstellun oder übergäbe der schon vorher vermieteten Räume vorhanden war, haftet die Beklagte für den auf den Mangel zurückzuführenden Schaden der Klägerin nach §§ 538, 537 BGB ohne Rücksicht darauf, ob sie an der Entstehung des Schadens ein Verschulden trifft (vgl. entstandenen Schaden dem Mieter aufbürdet, könne sich die Beklagte nicht berufen, denn diese Klausel beziehe sich nur auf Naturereignisse, bei denen mit den üblichen Mitteln keine hinreichende Vorsorge gegen einen Schadenseintritt getroffen werden könne, während sich aas Austreten von Wasser aus der Kanalisation bei einem Rüclcstau durch die von dem Berufungsgericht aufgezeigten Maßnahmen vei-hindern lasse« Nicht gefolgt werden kann der Revision darin, daß der erkennende Senat zur Selbstauslegung dieser Bestimmung befugt sei, denn eine dem § 11 des Mietvertrages entsprechende Vorschrift ist im deutschen Einheitsmietvertrag nicht vorgesehen. Wie die Überschrift auf der ersten Seite des von der Beklagten benutzten Mietvertragsvordrucks ergibt, wurde zwar ein nach den Richtlinien des deutschen Einheitsmietvertrages entworfenes Formblatt verwendet, dieses enthält jedoch auch Bestimmungen, die im deutschen Einheitsmietvertrag nicht vorgesehen sind. Die Revision wendet sich weiter dagegen, daß das Berufungsgericht in der von der Beklagten behaupteten verspäteten Bergung des Materials aus den Räumen, in die das Y/asser eingedrungen war, kein Mitverschulden erblickt hat. Das Berufungsgericht hat hierzu bemerkt, es liege auf der Hand, daß schon durch ein kurzes Sinwirken des unreinen Wassers aus der Kanalisation das Material für den Fabrikationsbetrieb der Klägerin, in dem es auf äußerste Sauberkeit ankam, unbrauchbar geworden sei. Es ist in der Tat nicht aüs-zuschließen, daß die Schäden an den in den Untergeschoßräumen lagernden Fertigwaren und Rohmaterial geringer gewesen sein könnten, wenn diese möglichst bald nach dem Wassereinbruch aus den Untergeschoßräumen herausgeschafft worden wären. Mit Recht weist die Revision darauf hin, daß bei rascher Bergung möglicherweise an den hoch liegenden Materialien überhaupt kein Schaden entstanden wäre und der Schaden an den weiter unten liegenden Waren sich - jedenfalls zu dem Teil - auf die Verpackung beschränkt haben könnte. Das Berufungsgericht v/ar daher auch zur näheren Begründung dieser Annahme nicht genötigt und nicht verpflichtet, auf die von ihm ersichtlich für unrichtig gehaltene Behauptung der Klägerin ausdrücklich einzugehen, daß sich das in der Klageschrift aufgeführte Material überhaupt nicht in den Räumen im Untergeschoß befunden habe. Wenn aber das Berufungsgericht die Überzeugung gewonnen hatte, daß die Klägerin an ihr gehörigen Sachen durch den Wassereinbruch Schaden erlitten hatte, so konnte es ein Grundurteil hier deshalb erlassen, weil die Entscheidung Uber den Grund bereits spruchreif war, und es kam nicht darauf an, ob der Schaden dem Umfang nach auf Grund des bisherigen Verhandlungsergebnisses bereits zu überblicken war. Das Berufungsgericht hat allerdings von seinem Standpunkt aus, daß der Klägerin nicht der Vorwurf eines mitwirkenden Verschuldens gemacht werden könne, einen solchen Vorbehalt unterlassen. September I960 entstanden ist, trifft die Klägerin nach Ansicht des Berufungsgerichts ein so schweres Mitverschulden, daß sie diesen Schaden in vollem Umfange selbst tragen müsse. Nachdem der Klägerin durch den Schadensfall vom 25« August I960 die Mangelhaftigkeit der Kanalisation bekannt gewoi'den war, hätte die Klägerin, so führt das Berufungsgericht aus, das Material nach Möglichkeit hochlagern müssen, damit es vom Wasser nicht erreicht werden konnte, zu demal es sich nur um eine geringe Menge Perlon gehandelt habe. a) Allerdings kann die Rüge der Verletzung des § 551 Nr. 7 ZPO nicht durchgreifen, denn das Berufungsgericht hat angegeben, aus welchen Erwägungen es das Mitverschulden der Klägerin für so schwer ansieht, daß es zu dem 'Wegfall des Anspruches der Klägerin führen müsse. Wie die Anschlußrevision mit Recht hervorhebt, hat das Berufungsgericht die Aussage des als Zeugen vernommenen Ehemannes der Klägerin vom 13. Wäre dies richtig, so würde möglicherweise der Klägerin kein Vorwurf daraus gemacht werden können, daß sie Material in diesem Keller untergebracht hattec Daß der Keller nicht zu den gemieteten gewerblichen Räumen gehörte, ist rechtlich ohne Bedeutung, denn die Schutzwirkung des Mietvertrages über die Wohnung, zu der der Keller gehörte, würde die Klägerin einbeziehen. Der Klägerin steht es frei, den diesen Rügen zugrunde liegenden Tatsachenvortrag dem Berufungsgericht, an das die Sache auf die Anschlußrevision insoweit zurückverwiesen werden muß, als die Klage abgewiesen ist, in der neuen Verhandlung zu unterbreiten.

Zitierte Normen: § 179 BGB § 287 ZPO § 538 BGB § 551 ZPO
BGBAnspruchAnschlußrevisionBerufungsgerichtGmbHWasserKlägerinSchadenRevision

Volltext der Entscheidung

L ii 0 h S 0L i. -Ag 0Vv 0 i'iv • j ii
3GH2:	nein
BGB §§ 328, 535
Zur Frage der Brstreckung mietrechtlicher 3 c auf Benutzer der Mieträume«.
3GH, Urt.v. 10. Januar 1968 - VIII ZR 104/65
2138 011
hu t z v/i r kung e n
- OLG Düsseldorf LG Duisburg
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
VIII ZR 104/65
URTEIL
in dem Rechtsstreit
 Verkündet am
10» Januar 1968 öleeher,
 Justizsekretär z als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
 der Frau Ursula geborene 0( straße B,
K i in D
(früher
 Beklagten, Revisionsklägerin und Anschlußrevisionsbeklagten,
- Prozeßbevollmächtigter:
Rechtsanwalt Dr»
gegen
 Prau Ingeborg L EBBBBstraße M?
»
Klägerin, Revisionsbeklagte und Anschlußrevisionsklägerin ,
- Prozeßbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Dr und Dr,
9 Al
n
Der VIIIo Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10» Januar 1968 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr, Haidinger sowie der Bundesrichter Dr. Gelhaar, Artl, Dr<> Messner und Mormann
 für Recht erkannt:
Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des IO» Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 26. Marz 1965 wird zurückgewiesen. Jedoch bleibt dem Betragsverfahren auch die Entscheidung darüber Vorbehalten, ob der Klägerin deshalb ein mitwirkendes Verschulden anzurechnen ist, weil sie es unterlassen hat, den durch den Wassereinbruch am 25e August I960 entstandenen Schaden zu mind er2i.
Auf die Anschlußrevision der Klägerin wird das bezeichnete Urteil aufgehoben, soweit es zu dem Nachteil der Klägerin erkannt hat.
In diesem Umfange wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Diesem wird auch die Entscheidung Uber die Kosten der Revision übertragen, jedoch bleibt es ihm überlassen, diese Entscheidung, soweit sie davon abhängt, ob und in welchem Umfange die Ansprüche der Höhe nach begründet sind, dem Landgericht weiter zu übertragen.
Von Rechts wegen
 Tatbestand
Der Ehemann der Klägerin mietete
 für die 3u
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (im folgenden:
 GmbH) in	durch schriftlichen Vertrag vom 10«
November 1959? zu dessen Abfassung ein den Richtlinien des deutschen Einheitsmietvertrages entsprechendes Formblatt benutzt wurde, von der Beklagten in deren Neubau
VI im Untergeschoß gelegene Geschäftsräume für eine monatliche Miete von 228,25 DM ab 1. Dezember 1959* Gleichzeitig mietete er im selben Hause eine Wohnung, die er und die Klägerin bezogene Für die Wohnung leistete er eine Mietvorauszahlung von 806OO DM, für die gewerblichen Räume eine solche von 5.072 DM.
Die GmbH war durch Vertrag vom 50. Juli 1950 von dein Textiltechniker V^|p und der Kaufmannsehefrau Th^^|p in ZiflHHD (Bezirk KflM) gegründet und am 25. November 1950 in das Handelsregister des Amtsgerichts	(Bezirk
 eingetragen worden. Gegenstand des Unternehmens sollte die Herstellung und der Vertrieb von "SuflHB“, einem neuartigen chirurgischen Nahtmaterial aus Chemiefaser, sein.
Durch Beschluß der Gesellschafter vom 31. Dezember 1959 wurde die Gesellschaft aufgelöst und der inzwischen verstorbene Helfer in Steuersachen Dr. Heinrich zu dem Abwickler bestellt. Das Amtsgericht Bofl^ will nunmehr die GmbH von Amts Wegen löschen. Nach der Darstellung der Klägerin handelte es sich bei der GmbH um eine in ihrem Interesse durch Strohmänner gegründete Gesellschaft. Die
 Klägerin trägt dazu vor, sie hate sich damals noch in der Sowjetzone aufgehalten und daher als Gesellschafterin nicht in Erscheinung treten können. Später sei die Umwandlung der GmbH in eine Einzelfirma beabsichtigt gewesen.
Aus Kosten- und Steuergründen sei diese Absicht jedoch nicht verwirklicht worden.
In den gemieteten gewerblichen Räumen? die im Dezember
1959	bezugsfertig wurden, nahm die Klägerin am 1. Januar
1960	die Herstellung von chirurgischem Nahtmaterial aus vollsynthetischer Faser auf und meldete dieses Gewerbe bei der Stadt DflHIB auf ihren Namen an.
Am 25« August I960 und am 25. September I960 drang bei starken Regenfällen Wasser aus der Kanalisation in das Untergeschoß ein. Die Klägerin behauptet, daß ihr im August durch Beschädigung von Fertig- und Rohmaterial sowie durch Aufwendungen für Reinigung der Räume und Ausfall infolge Stilliegens des Betriebes Schaden im Gesamtbeträge von 16.947,81 DM, ferner am 25. September I960 ein weiterer Schaden durch Entwertung von Rohmaterial in Höhe von 512,69 DM entstanden sei. Beide Beträge nebst Zinsen hat sie von der Beklagten mit der Klage verlangt.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Ober-
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landesgericht hat die Klage hinsichtlich des der Klägerin am 25. August I960 entstandenen Schadens dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt und nur den Anspruch auf Zahlung von 512,69 DM für das am 25. September I960 beschädigte Rohmaterial abgev/iesen.
Mit der Revision erstrebt die Beklagte weiterhin die vollständige Abweisung der Klage, während die Klägerin mit der Anschlußrevision den vom Oberlandesgericht abgewiesenen Anspruch weiterverfolgt. Beide Parteien beantragen außerdem die Zurückweisung der vom der Gegenseite eingelegten Revisio
 Entscheidungsgründe:
A, Hevision der Beklagten«,
Sie ist nur zu dem Teil begründet.
1. Das Berufungsgericht geht davon aus, daß ein wirksamer Mietvertrag mit der GmbH zustande gekommen sei, denn der Ehemann der Klägerin habe den Mietvertrag als bevollmächtigter Vertreter der GmbH abgeschlossen. Dieser habe ein Anspruch gegen die Beklagte auf Liquidation eines der Klägerin entstandenen Drittschadens zugestanden. Die GmbH habe diesen Anspruch an die Klägerin abgetreten.
In einer Hilfsbegründung führt es aus: Sollte der Ehemann der Klägerin keine Vollmacht der GmbH zu dem Abschluß des Mietvertrages gehabt haben, so würde er der Beklagten nach § 179 BGB auf Erfüllung oder Schadensersatz haften.
Da er für die Vergangenheit den Mietvertrag erfüllt und dadurch die tatsächliche Stellung eines Mieters erlangt habe, stünde ihm selbst der Anspruch gegen die Beklagte auf Liquidation des Drittinteresses zu, den er nach seinem Proseßverhalten an die Klägerin abgetreten habe.
Im Ergebnis, wenn auch nicht in der Begründung, ist dem Berufungsgericht darin zu folgen, daß die Klägerin berechtigt ist, von der Beklagten Ersatz des Schadens zu verlangen, der ihr durch den Wassereinbruch vom 25. August I960 in die Bäume im Untergeschoß des Hauses der Beklagten entstanden ist, ohne daß es darauf ankommt, ob der Ehemann der Klägerin von der GmbH zu dem Abschluß des Mietvertrages bevollmächtigt war.
a) Hatte er Vollmacht, so war ein wirksamer Mietvertrag zwischen der GrnbK und der Beklagten zustande gekommen. In Wahrheit hat aber nicht die GmbH, sondern die Klägerin die Mieträume genutzt. In Schrifttum und Rechtsprechung ist anerkannt, daß ein Mietvertrag Schutzwirkungen auch zu Gunsten weiterer Personen äußern kann, von denen die Mieträume befugt benutzt oder raitbenutzt werden (vgl. Urteil des erkennenden Senats vom 23. Juni 1965 - VIII ZH 201/63 - LM BGB § 328 Nr. 28). Auch der hier gegebene Sachverhalt rechtfertigt es, eine solche Schutzwirkung des Mietvertrages zu Gunsten der Klägerin zu bejahen.
Allerdings enthält der zu dem Abschluß des Mietvertrages benutzte Vordruck in § 8 Abs. 1 die nicht gestrichene Bestimmung:
"Der Mieter ist ohne schriftliche Erlaubnis des Vermieters nicht berechtigt, den Gebrauch der gemieteten Räume einem Dritten zu überlassen, noch Untervermietungen vorzunehmen (§ 549 des BGB)."
Diese Vorschrift könnte zu der Annahme verleiten, daß die Überlassung der Mieträume an die Klägerin nicht zulässig war und diese daher ihren Betrieb in den Mieträumen nicht ausüben durfte. Bin solcher Schluß, den die Revision ziehen will, ist jedoch nicht richtig. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dem damaligen Ehemann der Beklagten, der für diese die Mietverhandlungen führte, sei von vornherein bekannt gewesen, daß die Mieträume von der Klägerin genutzt werden sollten; er habe sich angesichts der Mietvorauszahlung nicht darum gekümmert, ob die GmbH existierte und ob die Klägerin Gesellschafterin der GmbH war* Von dieser tatsächlichen Würdigung. d:i?e von
 wird* und die daher den
 der Revision nicht angegriffen erkennenden Senat bindet, ist auszugehen. Danach verstieß die Benutzung der Mieträume durch die Klägerin nicht gegen das Verbot des § 8 Abs. 1 des Mietverti’ages. Nach dem Sinn und Zweck des Vertrages und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben ist es deshalb geboten, die Klägerin in die Schutzwirkung des Vertrages einzubeziehen und ihr die Befugnis zu geben, den Vermieter wegen Verletzung seiner gegenüber dem Mieter bestehenden Pflichten in Anspruch zu nehmen. Der Klägerin stehen also, falls der Vertrag mit der GmbH wirksam abgeschlossen wurde, unmittelbare Ansprüche aus dem Mietvertrag, in dessen Schutzwirkung sie einbezogen worden war, gegen die Beklagte zu, und es bedarf nicht der vom Berufungsgericht gewählten rechtlichen Konstruktion, der Klägerin abgetretene Ansprüche aus Schadensliquidation im Drittinteresse zuzubilligen.
b) Handelte dagegen der Ehemann der Klägerin bei Vertragsschluß als Vertreter der GmbH ohne Vertretungsmacht, so ist ein Mietvertrag zv/ischen der GmbH und der Beklagten nicht zustande gekommen. In diesem Palle wurden aber zwischen den Parteien unmittelbare Hechtsbeziehungen begründet, denn eine sich nicht an formale Zufälligkeiten klammernde, sondern den wirtschaftlichen Gegebenheiten gerecht werdende und die Interessenlage beider Parteien berücksichtigende Wertung muß zu dem Ergebnis gelangen, daß auch dann, wenn mangels Vertretungsmacht des Ehemannes der Klägerin ein Mietvertrag zwischen der GmbH und der Beklagten nicht zustande gekommen war, durch die von der Beklagten geduldete Benutzung der Untergeschoßräume durch die Klägerin und die Annahme der Mietzinszahlungen seitens der Beklagten die gleichen Schutzwirkungen zu Gunsten der Klägerin entstanden v/ie in dem oben zu a) behandelten Pall.
Sie karm also die Beklagte wegen des durch den Wassereinbruch vom 25« August I960 entstandenen Schadens unter denselben Voraussetzungen und in demselben Umfang in Anspruch nehmen, wie der Mieter selbst hierzu berechtigt wäre,
2, Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts beruht das Bindringen des Wassers in die Untergeschoßräume auf einem Mangel der Kanalisation, der schon bei Abschluß des Mietvertrages vorhanden war, Bas Haus der Beklagten liegt in einem Gebiet, in dem Rückstaugefahr besteht« Bas eingedrungene Wasser war Regenwasser, das infolge Ruckstaus bei einem starken Wolkenbruch aus der Kanalisation ausgetreten war. In Gebieten, in denen Ruckstaugefahr besteht, müssen nach Ansicht des Berufungsgerichts ausreichende Vorrichtungen getroffen werden, die ein Austreten des Wassers in die Untergeschoßräume verhindern, Solche technisch möglichen Einrichtungen hätten auf dem Grundstück der Beklagten gefehlt. Es genüge nicht, so fährt das Berufungsgericht fort, etwaige Senken mit einem Rückstauventil zu versehen, das ein Austreten des Wassers aus diesen Senken verhindert. Vielmehr müßten auch Maßnahmen gegen ein Austreten des Wassers an anderen Stellen getroffen werden, die das Berufungsgericht sodann im einzelnen erläutert.
Die Revision macht demgegenüber geltend, die Beklagte habe in den üfatsachenrechtszügen vorgetragen, ihr Haus sei nach den baubehördlichen Vorschriften errichtet und abgesichert worden; die eingebauten Sicherungen hätten bei den in der Gegend von	üblichen	starken Wolkenbrüchen
 ausgereicht; zu dem Austritt des Wassers sei es nur deshalb gekommen, weil die in Frage stehenden Wolkenbrüche von außergewöhnlicher Stärke gewesen seien.
3 enthält
 Aul* dieses Vorbringen kommt es nicht an» deshalb auch keinen Rechtsfehler, daiB das Berufungsgericht hierauf nicht eingegangen ist. Unter Zugrundelegung der Feststellungen des Berufungsgerichts waren die vermieteten Räume im Untergeschoß mit einem Fehler behaftet, der ihre Tauglichkeit zu dem vertragsmäßigen Gebrauch, nämlich zur Verwendung als Produktionsstätte für die GmbH oder die Klägerin, aufhob oder jedenfalls minderte, weil das in einem Rückstaugebiet gelegene Haus nicht mit den notwendigen und dem Vermieter zu demutbaren Vorrichtungen versehen war, die ein Austreten des Wassers in den Untergeschoßräumen verhindert hätten. Bas Fehlen solcher Vorrichtungen - derartige Sicherungen, wie sie nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hätten angebracht werden müssen, waren unstreitig nicht vorhanden - ist sin Mangel im Sinne des § 538 BGB, der auch für den Schaden der Klägerin ursächlich geworden ist. Selbst wenn sich der Mangel nur bei außergewöhnlichen Wolkenbrüchen auswirkt, ist er für den eingetretenen Erfolg adäquat, denn das Unterlassen des Einbaus der von dem Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß für erforderlich gehaltenen Vorrichtungen ist erfahrungsgemäß geeignet, einen Schaden herbeizuführen, wie er hier eingetreten ist. Ebensowenig widerspricht es Treu und Glauben, daß sich der für den Mangel Verantwortliche den auf ihn zurückgehenden Schaden zurechnen lassen muß (BGHZ 3, 261, 267)o Da der Mangel der Mietsache, der fUr das Austreten des Wassers in die von der Klägerin genutzten Räume adäquat ursächlich war, bereits bei der Pertigstellun oder übergäbe der schon vorher vermieteten Räume vorhanden war, haftet die Beklagte für den auf den Mangel zurückzuführenden Schaden der Klägerin nach §§ 538, 537 BGB ohne Rücksicht darauf, ob sie an der Entstehung des Schadens ein Verschulden trifft (vgl. BGHS 9, 320).
10
5» Die Haftungsausschlußkiauseln in § 11 des gedruckten Textes des Mietvertrages greifen nach Ansicht des Berufungsgerichts zu Gunsten der Beklagten nicht ein.
Bei dein eingedrungenen Wasser habe es sich nicht um Grundwasser, sondern um Oberflächenwasser gehandelt, so daß die Anwendung des § 11 Abs. 1 Satz 1, auf den sich die Revision auch nicht mehr gestutzt hat, nicht in Frage komme. Auch auf § 11 Abs. 2, der den durch Hagelschlag, Sturm usw. entstandenen Schaden dem Mieter aufbürdet, könne sich die Beklagte nicht berufen, denn diese Klausel beziehe sich nur auf Naturereignisse, bei denen mit den üblichen Mitteln keine hinreichende Vorsorge gegen einen Schadenseintritt getroffen werden könne, während sich aas Austreten von Wasser aus der Kanalisation bei einem Rüclcstau durch die von dem Berufungsgericht aufgezeigten Maßnahmen vei-hindern lasse«
Entgegen der Ansicht der Revision ist der erkennende Senat an diese Auslegung des Berufungsgerichts gebunden, die weder einen sachlichen Rechtsfehler erkennen läßt, noch mit Verfahrensrugen angegriffen ist. Nicht gefolgt werden kann der Revision darin, daß der erkennende Senat zur Selbstauslegung dieser Bestimmung befugt sei, denn eine dem § 11 des Mietvertrages entsprechende Vorschrift ist im deutschen Einheitsmietvertrag nicht vorgesehen.
Wie die Überschrift auf der ersten Seite des von der Beklagten benutzten Mietvertragsvordrucks ergibt, wurde zwar ein nach den Richtlinien des deutschen Einheitsmietvertrages entworfenes Formblatt verwendet, dieses enthält jedoch auch Bestimmungen, die im deutschen Einheitsmietvertrag nicht vorgesehen sind. TJm eine derartige Vorschrift handelt es sich bei § 11 des Mietvertragsvordrucks. Baß dieser Vordruck, dessen Herausgeber nicht angegeben ist,
 
auch in anderen Oberlandesgeri
 htabeziriten benutzt wurde
 oder noch jetzt verwendet wird, ist bisher nicht vorgetragen worden. Auch die Revision hat hierfür nichts aargetan.
Im übrigen würde der erkennende Senat auch keine Bedenken tragen, der Auslegung des Berufungsgerichts, die dem Sinn und Zweck der Bestimmung sowie der Interessenlage entspricht, zu folgen, wenn er selbst zur Auslegung berufen wäre.
4. Die Revision wendet sich weiter dagegen, daß das Berufungsgericht in der von der Beklagten behaupteten verspäteten Bergung des Materials aus den Räumen, in die das Y/asser eingedrungen war, kein Mitverschulden erblickt hat. Das Berufungsgericht hat hierzu bemerkt, es liege auf der Hand, daß schon durch ein kurzes Sinwirken des unreinen Wassers aus der Kanalisation das Material für den Fabrikationsbetrieb der Klägerin, in dem es auf äußerste Sauberkeit ankam, unbrauchbar geworden sei.
Wie der Revision zuzugeben ist, sind diese Erwägungen rechtlich nicht einwandfrei. Es ist in der Tat nicht aüs-zuschließen, daß die Schäden an den in den Untergeschoßräumen lagernden Fertigwaren und Rohmaterial geringer gewesen sein könnten, wenn diese möglichst bald nach dem Wassereinbruch aus den Untergeschoßräumen herausgeschafft worden wären. Für den Revisionsrechtszug ist zu unterstellen, daß die Klägerin die Bergung schuldhaft verzögert hat. Mit Recht weist die Revision darauf hin, daß bei rascher Bergung möglicherweise an den hoch liegenden Materialien überhaupt kein Schaden entstanden wäre und der Schaden an den weiter unten liegenden Waren sich - jedenfalls zu dem Teil - auf die Verpackung beschränkt haben könnte.
Dieser Reehtsfehler swingt aber nicht zur Aufhebung des Berufungsurteils. Das Berufungsgericht stellt ausdrücklich fest, daß der Klägerin am 25. August I960 erhebliche Schäden durch eindringendes Wasser entstanden waren. Insoweit handelt es sich um eine Entscheidung im Rahmen des § 287 ZPO, durch den die Gerichte bei der Schadensermittlung besonders frei gestellt werden. Das Berufungsgericht v/ar daher auch zur näheren Begründung dieser Annahme nicht genötigt und nicht verpflichtet, auf die von ihm ersichtlich für unrichtig gehaltene Behauptung der Klägerin ausdrücklich einzugehen, daß sich das in der Klageschrift aufgeführte Material überhaupt nicht in den Räumen im Untergeschoß befunden habe. Wenn aber das Berufungsgericht die Überzeugung gewonnen hatte, daß die Klägerin an ihr gehörigen Sachen durch den Wassereinbruch Schaden erlitten hatte, so konnte es ein Grundurteil hier deshalb erlassen, weil die Entscheidung Uber den Grund bereits spruchreif war, und es kam nicht darauf an, ob der Schaden dem Umfang nach auf Grund des bisherigen Verhandlungsergebnisses bereits zu überblicken war.
Wäre die angebliche Verzögerung bei der Bergung des Materials unterblieben, das sich in den vom Kanalisationswasser überfluteten Räumen befand, so hätte sich indes nach den Feststellungen des Berufungsgerichts der eingetretene Schaden keinesfalls völlig vermeiden lassen. Auch die Revision stellt dies nicht in Abrede, sie gibt vielmehr zu, daß jedenfalls die Verpackung durchnäßt worden und damit unbrauchbar geworden wäre. Die schleunige Bergung des von dem Wassereinbruch betroffenen Materials, in deren Unterbleiben, wenn der von dem Berufungsgericht nicht geprüfte Vortrag der Beklagten richtig sein sollte, ein mitwirkendes 'f.\?'.‘schulden der Klägerin im Sinne des § 254
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Abs. 2 Satz 1 BGB zu erblicken sein könnte, hätte also höchstens zu einer Minderung des Schadens, nicht aber zu dessen völligem Wegfall geführt. Bei einer solchen Sachlage kann die Entscheidung Uber das mitwirkende Verschulden des Geschädigten, die regelmäßig im Grund-urteil zu treffen ist, dem Betragsverfahren Vorbehalten werden (BGHZ 1, 34, 36). Das Berufungsgericht hat allerdings von seinem Standpunkt aus, daß der Klägerin nicht der Vorwurf eines mitwirkenden Verschuldens gemacht werden könne, einen solchen Vorbehalt unterlassen. Da dem Berufungsgericht in dieser Beurteilung des Verhaltens der Klägerin angesichts der von der Beklagten aufgestellten und von dem Berufungsgericht nicht geprüften Behauptung nicht gefolgt werden kann, muß der erkennende Senat den unterbliebenen Vorbehalt seinerseits in das Urteil aufnehmen o
Nur in diesem Umfange hat daher die Revision der Beklagten Erfolg.
B. Anschlußrevision der Klägerin..
Sie ist begründet.
1. An dem Schaden, der durch das Eindringen des Wassers am 23. September I960 entstanden ist, trifft die Klägerin nach Ansicht des Berufungsgerichts ein so schweres Mitverschulden, daß sie diesen Schaden in vollem Umfange selbst tragen müsse. Nachdem der Klägerin durch den Schadensfall vom 25« August I960 die Mangelhaftigkeit der Kanalisation bekannt gewoi'den war, hätte die Klägerin, so führt das Berufungsgericht aus, das Material nach Möglichkeit hochlagern müssen, damit es vom Wasser nicht erreicht werden konnte, zu demal es sich nur um eine geringe
 Menge Perlon gehandelt habe. Das Verhalten der Klägerin sei derart leichtfertig gewesen, daß dahinter die Haftung der Beklagten nach § 538 BGB völlig zurüektrete.
2. Wie die Anschlußrevision mit Recht geltend macht, halten diese Darlegungen einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
a)	Allerdings kann die Rüge der Verletzung des § 551 Nr. 7 ZPO nicht durchgreifen, denn das Berufungsgericht hat angegeben, aus welchen Erwägungen es das Mitverschulden der Klägerin für so schwer ansieht, daß es zu dem 'Wegfall des Anspruches der Klägerin führen müsse. § 551 Nr. 7 ZPO ist aber nur dann anwendbar, wenn die Gründe überhaupt fehlen oder sie unverständlich und verworren sind. Dagegen spielt es in diesem Zusammenhang keine Rolle, ob die Gründe sachlich zutreffend oder ob sie unrichtig und unzulänglich sind.
b)	Jedoch ist der Anschlußrevision zuzugeben, daß das Berufungsgericht den ihm unterbreiteten Sachverhalt nicht erschöpfend gewürdigt und von seiner Aufklärungspflicht nicht ausreichenden Gebrauch gemacht hat.
Wie die Anschlußrevision mit Recht hervorhebt, hat das Berufungsgericht die Aussage des als Zeugen vernommenen Ehemannes der Klägerin vom 13. März 1961 unbeachtet gelassen, daß der zweite Schaden in dem Kellerraum eingetreten ist, der zu der Privatwohnung gehörte und in dem Rohmaterial in Kisten gelagert haben soll. Die Anschlußrevision rügt unter Hinweis auf § 139 ZPO, die Klägerin hätte, wenn sie befragt worden wäre, denselben Zeugen dafür benannt, daß in diesen Keller, der zwei Stufen höher gelegen war, am 25. August I960 kein Kanalisationswasser gelangt war. Wäre dies richtig, so würde möglicherweise der Klägerin kein
 Vorwurf daraus gemacht werden können, daß sie Material in diesem Keller untergebracht hattec Daß der Keller nicht zu den gemieteten gewerblichen Räumen gehörte, ist rechtlich ohne Bedeutung, denn die Schutzwirkung des Mietvertrages über die Wohnung, zu der der Keller gehörte, würde die Klägerin einbeziehen.
Schon aus dem angeführten Grunde kann somit die vom Berufungsgericht vorgenommene Abwägung hinsichtlich des Schadens, der am 23. September I960 eingetreten war, keinen Bestand haben. Auf die weiteren Rügen der Anschlußrevision braucht deshalb nicht eingegangen zu werden. Der Klägerin steht es frei, den diesen Rügen zugrunde liegenden Tatsachenvortrag dem Berufungsgericht, an das die Sache auf die Anschlußrevision insoweit zurückverwiesen werden muß, als die Klage abgewiesen ist, in der neuen Verhandlung zu unterbreiten.
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Da die Entscheidung Uber die Kosten der Revision von der Endentscheidung in der Sache selbst abhängt, ist sie dera Berufungsgericht übertragen worden» Diesem bleibt es überlassen, die Entscheidung über die Kosten der Revision v/eiter an das Landgericht zu übertragen, soweit sie erst im Betragsverfahren getroffen werden kann»
Dr. Haidinger Dr. Gelhaar Artl Dr, Messner Mormann
i